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        上一期本月刊法律小常識我們談獨資商號與一人公司。接著我們談合夥組織之商號。我國民法第667條規定,稱合夥者,謂二人以上互約出資以經營共同事業之契約。前項出資,得為金錢或其他財產權,或以勞務、信用或其他利益代之…。然而民法並未賦予合夥組織有法人格,不能獨立成為權利義務的主體(獨資商號亦同)。合夥人出資之金錢或勞務、信用等組成之合夥財產,雖具有相當之獨立性,與合夥人本身之財產有所區別。然合夥組織本身,不能獨立成為權利義務的主體;因此,合夥財產必須為合夥人全體之公同共有(民法第668條參照)。合夥組織之商號,非經商業所在地主管機關登記(商業登記法第5條所列除外),不得成立。合夥組織商號之負責人,為為執行業務之合夥人(商業登記法第10條參照)。

       合夥人共同出資,登記商號經營事業,當然希望獲利。但商業活動難保一定獲利,虧損者亦不在少數,合夥組織商號所生之債務,當先以合夥財產為清償。若是合夥財產不足清償合夥商號所生之債務時,各合夥人對於不足之額,必須連帶負其責任(民法第681條參照)。也就是說,萬一該合夥商號事業財產不足清償其債務時,則合夥人不管出資多少,只要本身名下有足夠財產,均須負連帶清償責任。這就是合夥商號合夥人風險之所在!因具有命運共同體之性質,合夥人須彼此有相當程度的信任。為提高合夥人之間的信任,法律上也把合夥人之加入,合夥人將股份轉讓予第三人,合夥人之開除,合夥人之退出等,均須經合夥人全體之同意(民法第683條、第688條、第691條參照)。

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       獨資商號,可以這麼說,一個人想自己出資做營利事業,依據商業登記法登記成立的行號。有稱為00工程行,00商號,00的店等。獨資商號非經商業在地主管機關登記,不得成立。有些小規模商業如攤販、家庭手工業等,則無庸登記(參(參商業登記法第3條、第4條、第5條)。獨資商號並無獨立的法人格,不得為權利義務的主體。其商業行為之權利義務歸屬於出資的自然人,其負責人為出資人或其法定代理人。在法律上,一般稱000即00商號,例如王大為即得立建材行。出資之自然人,雖以獨資商號之名為商業交易,出資人才是權利義務的主體。

    一人公司,僅一人為股東成立的公司。公司法90年11月12日修正公布前,對於股東人數有所限制,股份有限公司股東至少七人,有限公司股東人數為五人以上二十一人以下。使得我國中小企業公司中充斥著許多人頭股東,而這些表面上符合舊公司法股東人數規定之公司,實則為一人公司或親友出名為股東,實則公司經營不聞不問。為讓法律規範符合社會實際之需求,現行公司法第2條規定:「…二、有限公司:由一人以上股東所組織,就其出資額為限,對公司負其責任之公司。…四、股份有限公司:指二人以上股東或政府、法人股東一人所組織,全部資本分為股份;股東就其所認股份,對公司負其責任之公司。」可知,在有限公司,得以一人為股東;在股份有限公司,得以政府或法人一人為股東,持股100%。

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    胡鐵花開口向姬冰雁借錢,姬冰雁二話不說,當場交付現金100萬元,胡鐵花拿到錢後當然先狂飲一夜。過了2年,姬冰雁想當初未約定借錢的利息,請楚留香轉告胡鐵花,兄弟明算帳,利息還是要依法律規定計息,問如何計算利息?

           關於借貸金錢,民法第474條有規定:稱消費借貸者,謂當事人一方移轉金錢或其他代替物之所有權於他方,而約定他方以種類、品質、數量相同之物返還之契約。借錢為消費借貸契約,適用相關規定。又民法第203條規定,應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年利率為百分之五。換句話說,借錢沒約定利率者,就依前揭規定,按週年利率為百分之五計算。如有其他法律可據者,如票據法第28條規定,其利率為周年百分之六,則依其規定(參臺灣新北地方法院105年度訴字第1424號判決)

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        受雇人依僱傭契約服勞務,在執行業務的過程中不法侵害他人權利,如早餐店受雇員工煎蛋不慎引發火災傷及用餐顧客;客運車司機自撞分隔島導致傷亡;披薩店、飲料店外送發生車禍傷及路人等。員工為侵權行為人,無可避免被求償。受雇員工依勞務契約或雇主之指示執行業務,雇主之責任為何呢?
    我國民法第188條規定:「受僱人因執行職務,不法侵害他人之權利者,由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。但選任受僱人及監督其職務之執行,已盡相當之注意或縱加以相當之注意而仍不免發生損害者,僱用人不負賠償責任。…僱用人賠償損害時,對於為侵權行為之受僱人,有求償權。…」依前揭規定,雇用人所負責任為連帶賠償責任。連帶債務之成立,一為明示約定,一為法律明定。此為法律明定,當損害賠償責任成立時,請求權人可同時對行為人及雇主一併請求賠償,也可以擇一對其中ㄧ人求償。通常雇主較有資力,相對於受雇人(如客運司機),對雇主(客運公司)求償較能獲得合理的賠償。雇主也可以經保險分散營運風險。所謂受雇人,並非僅限於僱傭契約所稱之受雇人,凡客觀上被他人使用為之服務勞務而受其監督者均係受雇人(57年台上字第1663號判例參照)。例如天氣熱呼呼,小明飲料店生意太好,找來朋友小豬幫忙外送,小豬為趕時間闖紅燈撞及過馬路的行人導致受傷,此時小明與小豬雖未簽立僱傭契約,小明仍應依前揭民法188條負連帶賠償責任。然如與執行職務無關,雇主無須負責。與執行職務有關或無關其範圍如何?讀者如有興趣,請參最高法院103台上字1114號判決,104台上字977號判決,限於篇幅不再引述。
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    孔老先生當年隨國民政府軍隊來台,並在台娶妻生有四子,兒子們各有穩定工作。老伴幾年前過世了,老伴過世後,孔老先生漸漸無法自理生活,四個兒子對老先生究竟送養老院或每家輪流照顧或請外傭照顧意見不一致。該如何處理呢?

    關於扶養方式,扶養義務人間意見不一致,民法第1120條規定:「扶養之方法,由當事人協議定之;不能協議時,由親屬會議定之。但扶養費之給付,當事人不能協議時,由法院定之。」依本條規定關於扶養方式意見不一致時,由親屬會議決定之。親屬會議由當事人、法定代理人或其他利害關係人召集之。有關親屬會議之組成,會員人數、資格、決議及救濟等,請參民法第1129條至第1137條規定。實務見解又將民法第1120條但書「扶養費之給付」限於扶養方式已經決定的情況下,才能依家事非訟事件請求法院裁判(參最高法院100年度台上字第2150號民事判決)。扶養方式之決定,扶養義務人間無法協議,豈能期待親屬會議來解決?問題仍在原地打轉。

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       請求權係請求債務人給付之權利。債權人之請求權長期處於睡眠狀態而不行使,並不值得法律長期予以保護。法諺有云:法律保護勤勉之人,不保護睡眠之人。因此消滅時效制度因應而生,使請求權因期間之經過而消滅或使債務人取得抗辯之權利,以保護因請求權不行使而新形成的法律秩序。

       公法上給付請求權,多久期間不行使因時效完成而消滅?依行政程序法第131條第1項規定:「公法上之請求權,於請求權人為行政機關時,除法律另有規定外,因5年間不行使而消滅;於請求權人為人民時,除法律另有規定外,因10年間不行使而消滅。」(102年5月22公布修正條文,為保護人民公法上之權利,區分行政機關與人民為權利主體而不同,行政機關維持原5年期間不行使,請求權消滅。人民為權利主體時,延長為10年不行使,請求權方消滅。)公法上請求權,因時效完成而當然消滅(參前揭條文第2項)。換言之,公法上請求權因時效完成而消滅,不得再請求或訴訟。與私法消滅時效規定不同。

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        司馬先生有子女各一,司馬先生過世後,留有遺產1000萬元,子女二人為繼承人。如二人平分,各為500萬元,本來單純好算;但兄妹二人為父親於妹結婚時,給與200萬元是否算入遺產範圍,鬧的不愉快,兄主張200萬元應算入遺產範圍,妹認為如果要那樣算,父於兄開公司時,給與300萬元(贈與稅已報)當資本也要算進來,究竟如何解決?法律有何規定?

       關於被繼承人生前贈與,何種情形須納入遺產範圍,民法第1173條有規定: 繼承人中有在繼承開始前因結婚、分居或營業,已從被繼承人受有財產之贈與者,應將該贈與價額加入繼承開始時被繼承人所有之財產中,為應繼遺產。但被繼承人於贈與時有反對之意思表示者,不在此限。前項贈與價額,應於遺產分割時,由該繼承人之應繼分中扣除。贈與價額,依贈與時之價值計算。換言之,生前贈與的財產,如為因「結婚」、「分居」或「營業」這三項列舉的事由,已從被繼承人拿到財產的繼承人,應將該「贈與價額」歸扣納入應繼遺產範圍。通稱為生前特種贈與(應繼分提前給付),繼承人有歸扣權。不在列舉範圍者,則不應歸扣,屬一般贈與。立法精神在維持繼承人間的公平。前揭規定但書,被繼承人如有表示不須歸扣,則應尊重被繼承人之意思。前舉案例,1000萬元加200萬元加300萬元,等於1500萬元為應繼遺產。如二人平分,各為750萬元,但兄已拿300萬元,應從應繼分中扣除,可得遺產450萬元。妹已拿200萬元,應從應繼分扣除,可得遺產550萬元。讀者認為兄要爭執妹已拿走的200萬元嗎?

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    立法院會106年4月25日三讀通過遺產及贈與稅法(下稱遺贈法)修正案,總統於106年5月10日公布,依規定106年5月12日正式生效。修正後遺產稅與贈與稅由原10%單一稅率,改為10% 、15% 及20%的三級累進稅率,新增稅收將撥入依長期照顧服務法設置之特種基金,用於長期照顧服務支出,不適用財政收支劃分法之規定。
    就遺產稅而言,遺產稅在扣除免稅額後,依下列稅率課徵:(1)遺產淨額5,000萬元以下者,課徵稅率為10%。(2)超過5,000萬至1億元者,課徵500萬元,加超過5,000萬元部分的15%。(3)超過1億元者,課徵1,250萬元,加超過1億元部分的20% (參遺贈法第13條)。

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    褚留香最近買了一間房屋,因自己仍欠卡債未還,恐被銀行追償。找來女友何小姐,雙方立下契約將該屋登記在她名下,也就是借何小姐的姓名向地政機關登記。待他日欠款清償完畢後,何小姐應將該屋所有權登記返還予褚留香。何小姐最近手頭很緊,遂將褚留香『借名登記』在她名下之房屋擅自賣給李先生並完成登記,從此避不見面。褚留香感慨雖沒遇見豬的隊友,卻碰到狼的朋友,想主張何小姐對該屋的處分無效,李先生應將該房屋還給他,是否可行?

    最近最高法院106年第3次民事庭會議作成決議:不動產借名登記契約為借名人與出借人間之債權契約,出借人依其與借名人間借名登記契約之約定,通常固無管理、使用、收益、處分借名財產權利,然此僅為借名人與出借人間之內部約定,其效力不及於第三人。出名人既為該不動產之所有權人,其將該不動產處分移轉登記予第三人,自屬有權處分。(參司法周刊第1842期)。換言之,最高法院統一實務見解,在外觀公示上,登記資料顯示的該屋所有權人是何小姐,何小姐的處分是有效的。第三人相信地政登記之資料而為買賣,交易安全應優先被保護。

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